尋找刑事程序的深層結構(代序言)
陳瑞華
在陳虎博士的論文集《刑事程序的深層結構》即將出版之際,應他的請求,為該書寫一篇簡短的序言。這是很令人高興的事情。
陳虎畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學,獲得訴訟法學博士學位。后進入北京大學法學院從事博士后研究工作,我是他的合作教師。在北京大學法學院工作的兩年時間里,他對刑事辯護制度、司法證明等問題進行研究,發(fā)表多篇學術論文。在我主持的《死刑案件的刑事辯護》項目進行過程中,他是主要的參與者之一,并前往山東、河南、貴州等地展開了為期一年的調(diào)研,參與起草了三部律師辦理死刑案件刑事辯護規(guī)范,最終由三個省級律師協(xié)會頒布實施。項目組還應美國律師協(xié)會的邀請,前往美國考察死刑辯護制度,他也是代表團成員之一。
在博士后出站之后,陳虎先后進入中南民族大學和中南財經(jīng)政法大學工作,從事刑事訴訟法和證據(jù)法的研究。在此期間,他將不少精力投入到辯護制度研究之中。由于天資聰慧,口才極佳,博覽群書,才思敏捷,他在律師界具有了很大的知名度。在繁忙的演講、做項目以及從事其他社會活動之余,他沒有忘記學術研究工作,又先后發(fā)表了多篇學術論文。論文積累到一定程度,就具有出版論文集的條件。
陳虎的這部《刑事程序的深層結構》,盡管是一部結構較為松散的論文集,但其中也有一些一以貫之的邏輯和線索,也提出了一些理論上的命題。例如,在《邏輯與后果:法官錯案責任終身制的理論反思》一文中,他提出了司法責任制改革的內(nèi)在邏輯,就是通過司法公開對司法公正和司法獨立形成的雙重倒逼。這個概念具有一定的理論解釋力,可以用來解釋很多司法改革領域里發(fā)生而傳統(tǒng)理論卻無法解釋的現(xiàn)象。又如,他在以非法證據(jù)排除規(guī)則為例分析程序性制裁的理論局限的時候,提到過一個重要命題,就是程序性制裁的利益流向問題。具體而言,就是排除非法證據(jù)后,真正獲益的究竟是哪些主體?他認為,非法證據(jù)排除是建立在剝奪違法者收益而非彌補被害人損失的理論基礎上的,相比于損失導向的制裁措施而言,這種收益導向的懲罰制度,利益并未流向權利被侵害的個人,而只會讓真正有罪者受益。這一論證結論是否成立姑且不論,但這種區(qū)分損失導向和收益導向兩種制裁措施,并以程序利益流向分析程序性制裁局限性的理論視角本身就極具啟發(fā)性。再如,他對一些在刑訴領域內(nèi)已經(jīng)形成定論的觀點進行挑戰(zhàn),從而將一些政治正確的意識形態(tài)話語重新還原為一些可證偽的命題加以檢視。比如,傳統(tǒng)觀念認為,提高死刑案件證明標準會減少誤判率,但他在《死刑案件證明標準改革之理論誤區(qū)》一文中指出,司法誤判包括錯誤判決和錯誤釋放兩個方面,僅僅提高死刑案件證明標準同樣會讓定罪變得更為困難,因而會提高總體司法錯誤率。因此,死刑案件證明標準的設置所要考慮的價值就不僅僅是避免冤案,而是應該尋找兩種錯案容忍度之間恰當?shù)谋壤P系。而在《提高死刑案件證明標準》一文中,陳虎博士還指出,提高死刑案件量刑標準的改革方案看似有理,實際上卻會將定罪階段的疑點利益帶入量刑階段加以分配,沖擊定罪階段的無罪推定原則,并為實踐中的留有余地的判決提供正當化機制。因此建議制定消極法定證據(jù)規(guī)則,從反面規(guī)定不得判處死刑的具體情形,而不是從正面規(guī)定死刑案件的量刑標準。這些觀點都極為雄辯和新穎,體現(xiàn)了作者深厚的學養(yǎng)和細致的邏輯分析能力。類似的觀點和分析還有很多,讀來每每讓人感受到學術思辨的魅力。
陳虎博士對刑事辯護問題做出了一些頗有新意的研究,提出了自己的見解。在他博士后在站期間,曾參與過我主持的多項有關刑事辯護的課題研究和實證調(diào)研。按照我們團隊的工作習慣,每次課題研究都需要形成有形的學術成果。在最開始的時候,他曾經(jīng)認為刑事辯護領域并沒有太多的理論含量,因而一度產(chǎn)生過拒斥心理,但是經(jīng)過多次深入調(diào)研和文獻梳理,他最終改變了這一看法,并意外地發(fā)現(xiàn)了這個領域的學術價值,甚至將刑事辯護作為自己今后學術的主攻方向。這一部分收錄的《獨立辯護論的限度》《律師與當事人決策權的分配》以及《罪名從輕辯護及其限制性操作》三篇論文就是這一階段課題研究的理論成果,并且都對傳統(tǒng)的辯護理論有所突破和創(chuàng)新。比如,《罪名從輕辯護及其限制性操作》一文就在無罪辯護、罪輕辯護和程序性辯護之外提出了罪名從輕辯護這一概念,并對其實踐操作提出了事實成立無異議、事實范圍同一和委托人同意這三項限制性條件,豐富了我國刑事辯護理論形態(tài)的研究。《獨立辯護論的限度》和《律師與當事人決策權的分配》兩篇文章則分別從我國實踐和比較法兩個角度指出應該對獨立辯護論進行一定的限制,走向最低限度的當事人控制模式,這些研究都成功地發(fā)展了獨立辯護的傳統(tǒng)理論,并且具有強烈的實踐質(zhì)感。據(jù)我所知,陳虎博士還以有效辯護為題成功申報了國家社科的課題項目,并出版了《窮人如何獲得公正審判》和《刑事辯護的中國問題》等多部有關辯護問題的專著和譯著。
當今中國社會正處于劇烈的轉(zhuǎn)型期,無論是司法制度還是刑事訴訟制度都正在發(fā)生重大的變革。在這百年難遇的制度變動期,法學研究迎來了最佳的時機。在我國法學界,老一輩法學家已經(jīng)進行了卓有成效的開拓,中青年法學家已經(jīng)有了獨特的學術貢獻,而一代新生代學者正在全力投入學術研究之中,運用多種新的社會科學研究方法,提出了一些新的理論。年青一代學人的成長既有重大的戰(zhàn)略機遇,也面臨著重重誘惑。在一個年輕學者解決溫飽問題、緩解生存壓力之后,如何在激烈的學術競爭中找到自己的學術家園,做出獨特的學術貢獻,并脫穎而出,這是擺在每一個年輕學者面前、需要認真面對的難題。我相信,沒有在學術上公認的成就,沒有幾部大部頭的著作作為墊腳石,沒有在學術上的實質(zhì)性投入,要想得到法學界的承認,可能是比較困難的。陳虎博士已經(jīng)在學術上打下堅實的基礎,又在律師界具有一定的知名度,獲取資料和展開調(diào)研都不成問題。既然如此,我衷心期待他在未來的法學研究中投入更多精力,將自己的才華綻放在學術貢獻之中,從而取得與他的才華相稱的學術地位。
是為序。
陳瑞華
2017年10月2日
目錄
做一只思想的狐貍(總序) / 001
尋找刑事程序的深層結構(代序言) / 004
刑事辯護理論 / 001
第一章 獨立辯護論的限度 / 003
一、獨立辯護論的理論基礎 / 006
二、獨立辯護與訴訟構造的內(nèi)在沖突 / 013
三、辯護律師的雙重義務:本末倒置的關系定位 / 017
四、后果主義的分析:獨立辯護對被告人利益的不利影響 / 022
五、獨立辯護的限度 / 029
第二章 律師與當事人決策權的分配以英美法為中心的分析 / 037
一、從律師控制到當事人控制:決策權分配的歷史演進 / 040
二、當事人控制模式的要素與成因 / 044
三、當事人控制模式下決策權的分配 / 051
四、最低限度的當事人控制模式:中國的問題 / 058
第三章 罪名從輕辯護及其限制性操作 / 066
一、無罪辯護的困境 / 067
二、罪名從輕辯護的實踐效果 / 071
三、罪名從輕辯護的理論爭議 / 074
四、罪名從輕辯護的限制性操作 / 078
證明標準理論 / 081
第四章 提高死刑案件證明標準一個似是而非的命題 / 083
一、量刑標準能夠超過定罪標準嗎? / 086
二、排除一切懷疑可行嗎? / 093
三、提高死刑證明標準能夠減少死刑誤判嗎? / 100
四、如何防止死刑濫用(代結語) / 104
第五章 死刑案件證明標準改革之理論誤區(qū) / 111
一、死刑案件證明標準的程序功能:傳統(tǒng)假設 / 111
二、誤區(qū)一:提高死刑證明標準能夠避免誤判 / 112
三、誤區(qū)二:提高死刑證明標準能夠減少死刑適用 / 115
四、誤區(qū)三:提高死刑證明標準能夠提升程序正當性 / 118
五、死刑案件程序控制的整體思路 / 122
第六章 留有余地裁判方式之異化 / 127
一、死刑的遞進式判斷與留有余地 / 128
二、留有余地裁判模式的異化及成因 / 133
三、留有余地裁判方式異化之消解 / 136
被害人權利理論 / 141
第七章被害人權利與刑事訴訟模式以肯特·羅奇教授模式理論為中心 / 143
一、帕克模式理論的局限性 / 145
二、被害人權利模式的提出:懲罰與非懲罰 / 151
三、被害人的正當程序:羅奇模式理論的簡要述評 / 155
四、對中國的啟示 / 159
第八章 美國被害人權利憲法化運動及啟示 / 167
一、 緣起與運作:美國被害人權利憲法化運動概述 / 168
二、反對被害人權利入憲的主要觀點 / 174
三、美國各州被害人權利憲法化的特點 / 179
四、借鑒與啟示 / 183
司法理論 / 189
第九章 邏輯與后果:法官錯案責任終身制的理論反思 / 191
一、錯案責任制的歷史沿革 / 191
二、司法公正與司法獨立的雙重倒逼 / 196
三、錯案責任終身制的非意圖后果 / 201
四、法官責任制度的模式選擇:一種體系性思路(代結語) / 209
第十章 程序性制裁之局限性以非法證據(jù)排除規(guī)則為例的分析 / 212
一、制裁之基本原理 / 213
二、我國程序性制裁制度的基本缺陷以非法證據(jù)排除規(guī)則為例 / 216
三、程序性違法的綜合治理我國非法證據(jù)排除規(guī)則局限性之克服 / 225
第十一章 實用主義審判一種結果導向的判決理論 / 230
一、法律人的自負:形式正義與原則裁判 / 231
二、對一個判例理由的解讀 / 234
三、實用主義司法哲學之辯護 / 238
四、實用主義審判:能為中國法律提供什么? / 242
第十二章 論判決的修辭 / 247
一、必要的交代:問題、意義及方法 / 248
二、判決修辭的背景及成因分析 / 254
三、影響修辭方法的因素:初步分析 / 257
四、判決修辭的正當性標準 / 260
五、判決的正當修辭 / 263
六、判決的不當修辭 / 271
七、論題的邊緣:判決形成過程的修辭 / 283
研究方法 / 289
第十三章 知識增量與學術傳統(tǒng)以刑事訴訟法學為例 / 291
一、熱點問題與前沿問題:追逐時尚的選題意識 / 292
二、方法中心與問題中心:兩種旨趣的對照 / 297
三、在學術史中寫作:期刊導向與個體自律 / 302
第十四章法社會學實證研究的初步反思以學術規(guī)范化與本土化為視角 / 308
一、規(guī)范化、本土化和實證化之勾連:法律社會學實證研究的發(fā)端 / 311
二、鄉(xiāng)土中國:本土化訴求下的研究對象選擇 / 318
三、方法還是學科:規(guī)范化語境下的法社會學定位 / 322
四、進一步的追問:可能的方向與法學界的使命 / 327
附錄 / 337
對刑事訴訟中控方非法行為的過度制裁 / 339
非法證據(jù)排除規(guī)則的限度 / 356
參考文獻 / 395
后記 / 402