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意欲何為:清代以來刑事法律中的意圖譜系 中國傳統(tǒng)律典對于刑事重罪類別的界定和劃分有著精密的層級結(jié)構(gòu)。本書以犯罪意圖為核心,由低到高探討了中國帝制時期殺人罪的譜系:位于這一譜系最底層的是意外致人死亡、低級別的疏忽大意致人死亡和魯莽沖動致人死亡;斗毆殺及其他有傷害意圖的殺人犯罪則位于過失與故意之間的灰色地帶;位于譜系最gao層的是有殺人意圖的故殺與謀殺。通過大量的判例和律注,本書解析了各個殺人類別之間的層級區(qū)分以及中國傳統(tǒng)法律中概念連接情境的基本特征。民國刑法效仿現(xiàn)代歐洲和日本,在殺人犯罪方面建立起故意與過失的二元劃分,并試圖剔除法律中的情境因素,建立起韋伯式的形式理性法。這使得傳統(tǒng)法律中的諸多范疇無所歸依,新法律的概念界定含糊不清,也給司法實踐帶來諸多困擾。但民國法律與傳統(tǒng)法的關(guān)系并非完全斷裂,法官們的判決不時會映射出清律當中的內(nèi)容,使民國時期的司法與帝制晚期的社會規(guī)則更加接近。 此外,本書還對中國法制史上一些重大的理論問題,如韋伯的法律理想類型、法律的形式理性及概念抽象性、現(xiàn)代性與前現(xiàn)代性予以回應(yīng)。 1.海外中國研究的獨特視野,以犯罪意圖為核心,圍繞過失殺、戲殺、誤殺、斗毆殺、故意殺、謀殺等殺人罪的層級與譜系,探討中華帝國晚期以來法律傳統(tǒng)的斷裂與延續(xù),為中國法律社會史研究開辟新路徑。 2.中國法律傳統(tǒng)與現(xiàn)代性的關(guān)系,關(guān)照韋伯關(guān)于法律研究的問題意識與中國的歷史實際。 緒論 清光緒二十七年(1901)十二月,一名北京涂漆店的老板郭里長,將他之前的學(xué)徒毋致明召喚到店中(刑部現(xiàn)審案件:福建,10660)。盡管這兩名男子數(shù)年間曾一起生活工作,關(guān)系和睦,但最近毋致明結(jié)束了學(xué)徒生涯,開了一家自己的涂漆店,與他師傅在業(yè)務(wù)上形成了競爭關(guān)系。郭里長對這種情況非常生氣,因此待毋致明一到,郭里長就嚴厲斥責(zé)他偷走了自己的客戶。但是毋致明頑固地拒絕道歉,被激怒的郭里長抄起一根木棍敲在毋致明的頭上,之后又拿著鐵釘追打毋致明,擊中了他的面部。毋致明此時尚有意識,對郭里長發(fā)出咒罵。郭里長徹底喪失了理智,他狂怒地操起一塊板磚拍在毋致明的頭上,又用鐵釘反復(fù)刺戳,最終導(dǎo)致毋致明死亡。為了銷毀犯罪證據(jù),郭里長與他現(xiàn)在的學(xué)徒一起,將尸體扔過圍墻,拋在鄰居的院子里。沒過多久,鄰居就發(fā)現(xiàn)了毋致明的尸體,報告給當?shù)毓俑。很快,郭里長被逮捕并受到審判。 那么司法機構(gòu),在該案中就是中央的刑部,會對這個案件做出怎樣的裁決呢?郭里長的罪行與清律所規(guī)定的六種主要殺人罪類型(六殺)中的三種都有相似之處。郭里長對毋致明心懷怨恨已有一段時日,后來他假意召喚毋致明來到家中,證明這可能是一起謀殺案。另一方面,盡管郭里長與毋致明關(guān)系緊張,但并沒有馬上襲擊毋致明,而是首先與毋致明對峙,命令他為搶生意一事向自己道歉。即使郭里長最后攻擊了毋致明,這也可能是出于一時沖動,可看作一起故殺案。最后,殺人者與受害者在事發(fā)期間相互爭吵,不難想象郭里長是在爭吵的過程中激起了怒火,并非存心想要殺死受害者。在這樣的情境下,這起案件似乎又可以被歸入斗毆殺。 刑部最后采納了第二種方案,按照故殺的法律規(guī)定對郭里長進行宣判。然而,得出這個結(jié)論并非易事。殺人罪位列最為嚴重的刑事犯罪當中,在清代,所有的殺人案都涉及對生命的剝奪——不僅包括受害人的生命,也包括被判處死刑的加害人的生命。因此,做出判決需要格外審慎,在宣判前會經(jīng)歷多次審核和復(fù)審。清代法律為了滿足精確性和明晰性這種至關(guān)重要的需求,會根據(jù)犯罪發(fā)生時犯罪人的犯罪意圖程度,用一系列精細的層級對殺人罪的種類予以界定和區(qū)分。這一仔細建構(gòu)的主觀有責(zé)性譜系從底端無故意的意外犯罪延伸至頂端的預(yù)謀犯罪。 毋致明死亡四十年后,在1941年仲夏的一個夜晚,郭公莊自衛(wèi)隊的兩名成員——張壽才和王維宗,正在位于北京南郊的街區(qū)巡邏(北京地方法院:J65.4.313—315)。凌晨兩點左右,兩人遇到一名蜷縮在庭院角落的人。由于天黑看不清楚,并且認為這個時間不應(yīng)該有人外出走動,兩名民兵提高了警惕,高聲命令對方報明身份,但是沒有收到任何回應(yīng)。由于擔(dān)心遇到不法分子,加之最近剛發(fā)生過土匪無端槍殺當?shù)刈孕l(wèi)隊成員的事件,張壽才在大約三十尺外鳴槍示警。然而,這顆子彈,以及后來張壽才堅稱是因為槍支走火才誤射出的第二顆子彈,雙雙擊中并殺死了那名身份不明的陌生人。但當兩人走近尸體才發(fā)現(xiàn),那根本不是陌生人,而是李趙氏,一名半夜出門解手的當?shù)貗D女。張壽才和王維宗立刻呼救,張壽才隨后到警察局投案自首。 張壽才的律師張蔭棠(兩人并無明確親屬關(guān)系),聲稱他的委托人并不構(gòu)成犯罪——張壽才并沒有槍殺李趙氏的主觀意圖,而僅僅是作為自衛(wèi)隊的一員在執(zhí)行公務(wù),守衛(wèi)受到威脅的村莊。張蔭棠還引用現(xiàn)行刑法的條文來支持自己的觀點:“行為非出于故意或過失者不罰!(《中華民國刑法》1935:12條)然而不幸的是,這些論點并未受到重視,法庭的關(guān)注點在于如何給這一犯罪行為定性。在清代,審判機關(guān)有多個選項可供選擇——謀殺、故殺、誤殺,或者過失殺。但是在民國時期(1912—1949),他們只有兩個選擇,即故意殺人和過失殺人。它們與清代的“故殺”和“過失殺”雖然名稱相同,但卻經(jīng)過了再定義、再包裝,適用范圍也與此前不同。 當?shù)鼐阶畛踉噲D從一個較為寬泛的角度、運用能喚起清代法律受眾共鳴的分析術(shù)語來處理這起案件。因此,早期的警方報告將張壽才的行為定性為“誤”。這一表述可以立刻使人聯(lián)想到清代的“誤殺”——某人的行為具有一定程度的故意性,但是傷害到了錯誤的對象。但此后的警方報告和法庭文件向民國時期的新式法律文本靠攏,不是以過失殺人、就是以故意殺人來描述張壽才的行為。最終,北京地方法院選定了故意殺人罪的有罪判決,河北高等法院和最高法院再審維持原判。 不過,在做出判決的時候,很多其他因素也在發(fā)揮作用,包括被害人丈夫的證詞、張壽才射擊后的行為分析,以及對于郭公莊安全的討論。當法庭對罪行的認識達成一致后,確定適當?shù)男塘P就成為更具爭議性的問題。北京地方法院判處張壽才五年有期徒刑,是法定最低刑期的一半。但高等法院仍然認為量刑稍重,并進一步將刑期縮減至三年。而五年或三年的刑罰,同過失犯罪而非故意殺人的法定刑更為吻合。所以,官方雖然裁定為故意殺人,卻得到一個事實上的過失殺人的結(jié)果。 20世紀前四十年,中國的法律體系經(jīng)歷了巨大的變革。這些變革包括撰寫新法典、創(chuàng)建新式司法體制、引入新型法律職業(yè)、改革刑罰和監(jiān)獄系統(tǒng)。在所有這些領(lǐng)域中,中國都會從海外尋求靈感。但是,民國時期的法律體系并非簡單照搬國外的法制實踐,也沒有完全拋棄清代司法體系的基石,即帝制晚期的法律文化與社會理想。與此相反,這四十年見證著一個接納、適應(yīng)、抵抗的復(fù)雜過程。 學(xué)術(shù)與法律中的傳統(tǒng)性和現(xiàn)代性 對于中國帝制時期的法律來說,西方的批評意見主要圍繞著中國法律缺乏司法獨立及其嚴酷的刑罰體系。其他的批評則帶有更強烈的哲學(xué)屬性,影響也更加深遠。以社會學(xué)家馬克斯·韋伯(Max Weber)為例。韋伯識別出若干個現(xiàn)代的、或曰“理性的”法律體系才具備的特征,其中三個至關(guān)重要的因素是:第一,不受統(tǒng)治者的干涉;第二,標準化、程序化、非任意的法律程序和準則;第三,法律意味著能夠與每個案件的具體情況相匹配的抽象概念及法律規(guī)則。([德]韋伯1978:652—666,809—815)在韋伯看來,中國帝制晚期的法律在各個方面都是失敗的。 許多關(guān)于中國法的研究著作已經(jīng)指出,韋伯對于中國的詮釋存在著一定的缺陷。其中部分著作更加系統(tǒng)而明晰地闡釋了這一點。瞿同祖在《清代地方政府》(1962)一書中率先以較為含蓄的方式對韋伯的觀點予以反擊。通過觀察大量正式與非正式權(quán)力(衙門內(nèi)外)中的地方治理和司法訴訟行為,瞿同祖提出了一個壓倒性的觀點:包括法律體系在內(nèi)的政府運作機制是高度規(guī)范化和高度程序化的。白德瑞的著作《爪牙:清代縣衙的書吏與差役》(2000)則揭示出,地方衙門中的書吏和差役活動在國家與社會的中間地帶。在地方行政管理的運作當中,他們使可供利用的正式及非正式渠道最大化。書吏與差役的這種高度自主性并不意味著清政府在達成適度理性化方面的失敗,這只是確保地方政府能夠順利運轉(zhuǎn)的流程而已。與白德瑞有關(guān)地方行政的著作類似,黃宗智關(guān)于中國民事法律的研究(1996,2001,2010)同樣挑戰(zhàn)和消解了韋伯式的類型學(xué)。黃宗智將中國的民事正義體系描述成一種“實用道德主義”,它同時包容利用正式和非正式渠道獲得正義,使中國帝制晚期低官民比的官僚制的優(yōu)勢得到發(fā)揮和增強;其法典既是精細的、規(guī)范化的、統(tǒng)一適用的,又浸潤著儒家的倫理道德。黃宗智發(fā)現(xiàn),這種“實用道德主義”在清代、民國時期,以及1949年以后的中國都能覓得蹤跡,盡管道德主義在上述每個法律體系中的表現(xiàn)方式不盡相同,有時又有所發(fā)展。這些作品都揭示了一個規(guī)范化、程序化的基層官僚體系與司法制度,有力地駁斥了認為清代司法任意專斷的觀點。 在韋伯關(guān)于中國法律的評論中,基本未受質(zhì)疑的一點是他對現(xiàn)代的、理性的法律所提出的最后一條標準,即具備能夠與每個個案的事實情境相匹配的抽象法律范疇。韋伯認為,一個專制政權(quán)不僅與司法獨立水火不容,而且在訴訟程序中,司法官員也無法運用客觀、理性的推論來評估個案情境,識別與個案最為切近的一般規(guī)則([德]韋伯1978:811—813)。眾多學(xué)者對于中國帝制晚期法律的研究,甚至包括上文提及的挑戰(zhàn)了韋伯其他論斷的著作,都默默接受了韋伯關(guān)于中國法律缺乏抽象法律概念的觀點。瞿同祖的第二本奠基性著作——《中國法律與中國社會》([1961]1980),聚焦于中國法律的“家族法”特性,強調(diào)帝制晚期法律的特殊性以及根據(jù)當事人在家族系統(tǒng)中的相對位置而產(chǎn)生的刑罰差異性,即尊長對卑幼實施犯罪行為,減輕處罰;反之,卑幼冒犯尊長,加重處罰。布迪和莫里斯在《中華帝國的法律》一書中,強調(diào)了中國法律視域下的犯罪行為所具有的“特定情境”屬性。在帝制晚期的法典中,這種“特殊主義”在清代的條例中可見一斑([美]布迪和莫里斯1967:29—38)。馬若斐的著作(1988,1996)也表達了與瞿同祖、布迪和莫里斯相似的觀點。而且,他還進一步明確指出,在帝制晚期的法典中,抽象化或一般化的規(guī)則是有限的(1988:35—36)。只有黃宗智(2010)挑戰(zhàn)了認為清代法律缺乏概念性的觀點,并對法律原則與具體情境在中國民事法律中的復(fù)雜關(guān)系予以探討。 晚期的中華帝國,一個由受命于天的皇帝統(tǒng)治國家與萬民的君主政體,顯然很符合韋伯所描繪的專制國家的形象。但是,本書將會展示,專制政體,或曰君主統(tǒng)治,并沒有阻礙帝制晚期的中國法律獲得高度的抽象性和概念復(fù)雜性。事實上,深度檢視清代刑律,會發(fā)現(xiàn)法律的抽象范疇與基于具體情境的范疇之間并不存在嚴格的二分?v使帝制晚期的法律確實高度“特定情境”化,它也是意在使用具體的事實情境去闡明犯罪意圖的不同分類,而不是使其更加晦澀艱深。更何況,在帝制晚期的法典對犯罪意圖進行精細的層級劃分時,形勢與情境都是需要格外關(guān)注的因素。 因此,相較于西方學(xué)者對于帝制晚期刑律的關(guān)注點總是落在其特定情境性上,清代律學(xué)家的關(guān)注重點更加復(fù)雜和微妙。在律學(xué)注釋和刑名幕友的官箴書當中,主管地方政務(wù)的官員在處理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的案件過程中著多重角色,包括最高偵探和裁判官。對于他們的職責(zé)及其刑名幕友向他們提供的幫助,參見瞿同祖1962:93—101,116—129。殺人罪被認為主要有六種類型(六殺):謀殺、故殺、斗殺、誤殺、戲殺和過失殺。其中五種類型都標示著它們所獨有的犯意程度。而犯罪意圖,被認為是犯罪人實施犯罪之時,依照其主觀目的的嚴重程度排列而成的精細的層級譜系。這一譜系由頂端的預(yù)謀犯罪開始,以逐步遞減的方式向底端延伸。對于謀殺來說,殺人的意圖在犯罪實施之前已經(jīng)產(chǎn)生;而故殺的殺人意圖,是在下手的瞬間萌生的;斗殺則涵蓋了犯罪人僅有傷害受害人的意圖、而無殺人意圖的命案;戲殺是性質(zhì)稍為輕微的一個類別,它意味著在打鬧嬉戲或惡作劇的過程中因為魯莽沖動而致使對方死亡。最后一類是過失殺,它既包括因為低位階的疏忽而致人死亡,也包括意外事件致人死亡。對于由意外造成的過失殺案件,殺人者根本沒有任何犯罪的意圖或心態(tài)。 除了殺人罪的六種主要類型,還有許多律例規(guī)定了剝奪他人生命的其他罪行,諸如車馬殺人、弓箭殺人、失火致人死亡等。盡管對這些罪行的界定在某種程度上是基于其周遭的環(huán)境,律例仍然對它們背后的心理因素給予了充分重視,要求對犯罪人的心理狀態(tài)進行敏銳的分析。這些罪行同殺人罪的六種主要類型,都有助于說明情境與意圖在清代法律當中的關(guān)系。即犯罪意圖是抽象概念與具體情境的聯(lián)結(jié),這使得我們可以對犯罪意圖進行詳細的區(qū)分,并且在六種主要殺人類型之外,還能對殺人罪進行精細尺度的衡量。 中國帝制晚期殺人罪的衡量尺度比歐洲歷史上大多數(shù)僅以“過失—故意”二分法為特點的法典要復(fù)雜得多。過失犯罪在歐洲歷史上是從何處以及如何發(fā)展起來的仍是一個有爭議的問題。喬治·弗萊徹在其著作(George Fletcher 1971:415)中寫道,過失犯罪出現(xiàn)在大陸法典中的時間不會晚于16世紀,可能早在羅馬帝國晚期已經(jīng)出現(xiàn)。雷·莫蘭德(Ray Moreland 1952:5—6)則認為,普通法傳統(tǒng)首次注意到犯罪中的心理因素是在12世紀晚期。彼時刑法上的過失行為開始在法典中得到處理,縱使它還沒有被冠上“過失”的名號。而過失犯罪這一概念在普通法傳統(tǒng)中的發(fā)展要追溯到17世紀([美]莫蘭德1952:101—104)。 然而,中國對于殺人罪的衡量,有著非常精細的層級劃分。其譜系涵蓋了從無過失責(zé)任、低位階的疏忽,到魯莽沖動、意圖傷害,直至故意殺人。中國帝制晚期的法律對于心理因素的處理,比西方古今的法律都要復(fù)雜得多。這提醒我們不僅要對中國法律體系的類型做出反思,還要重新界定現(xiàn)代法律與前現(xiàn)代法律的范疇。通過檢視清代有關(guān)殺人罪及犯罪意圖的律例,我們發(fā)現(xiàn)韋伯借以評價中國法律的第三大支柱,以及他對于法律現(xiàn)代性的定義崩塌了。當我們轉(zhuǎn)而探究民國時期的刑事法律時,會發(fā)現(xiàn)這種崩塌更為徹底。 斷裂 在20世紀初期,為了結(jié)束治外法權(quán),并以此為動力實現(xiàn)現(xiàn)代化,清廷發(fā)出呼吁,主張按照當時西方的“現(xiàn)代”法律理論進行法制變革。修訂清代既有法典與起草新法典的復(fù)雜工作一直從20世紀初延續(xù)到1935年。這項事業(yè)在清末修訂法律大臣沈家本和伍廷芳的主持下展開。 在沈家本和伍廷芳的領(lǐng)導(dǎo)下,修訂法律館起草了兩部刑法典。第一部《大清現(xiàn)行刑律》是對《大清律例》的修訂,另一部《大清新刑律》則是在參照近代西方和日本刑法典的基礎(chǔ)上編纂而成。早在1907年,沈家本就向清廷提交了《大清新刑律草案》,然而該草案遭到強烈反對,改革者們不得不轉(zhuǎn)向?qū)Α洞笄迓衫返男抻喒ぷ鳌?909年10月,修訂法律館向朝廷提交了《大清現(xiàn)行刑律草案》,并于1910年5月15日得到清廷批準的詔書。1910年修訂的清律對刑法的基本結(jié)構(gòu)和訴訟程序基本未作改動(黃源盛2002:38—42),主要變化集中在對法定刑體系的全面檢視,刪除了斬、絞以外所有的死刑執(zhí)行方式,并用罰金刑取代了肉刑(《欽定大清現(xiàn)行刑律案語》,1910:1條)。此外,改革者們還廢除了《大清律例》先前版本中的600條例文([美]梅耶爾1967:56)。然而,1910年頒布的法典并沒有使用太長時間。1911年,《大清新刑律》曾短暫地頒布實施。此后的1912年3月10日,參照國外刑法模式制定的、一度極富爭議的刑法典在北洋政府時期以《中華民國暫行新刑律》的名稱正式生效。直到1928年,它才被《中華民國刑法》所取代。此后,在1935年,《中華民國刑法》又經(jīng)歷了一次修訂。 乍看來,民國時期的第一部法典,1912年《中華民國暫行新刑律》,似乎是對日本和德國刑法模式的直接采納,從而全盤否定了清代的律法。梅耶爾(1967)和Joseph Cheng(1977)的著作對清代最后十年當中復(fù)雜的法律修訂過程的討論,就是圍繞著這些主線展開的。他們強調(diào)民國法律與清代法律傳統(tǒng)之間的突然斷裂,諸如廢除特定大罪中的連坐責(zé)任,對死刑的合并,以及終結(jié)根據(jù)加害者和受害者之間的身份關(guān)系予以同罪異罰的法律規(guī)范。 殺人罪也在清代與民國的轉(zhuǎn)型當中經(jīng)歷了重大變革。這些變革同樣是對現(xiàn)代歐洲和日本法律模式的采納。在韋伯所說的這種法律形式理性化的趨勢中,產(chǎn)生了韋伯式理想型的法典創(chuàng)制,即法典僅由原則導(dǎo)向的法律規(guī)范構(gòu)成,旨在涵蓋所有可能的犯罪情形。因此,中國現(xiàn)代的殺人罪被提煉為兩種主要類型:故意殺人與過失殺人。這一變化也許同歐洲及日本刑法典所勾勒的“現(xiàn)代性”法律藍圖相一致。但事實上,清代法律已經(jīng)擁有了基于犯罪意圖而劃分的殺人類別,而且與故意和過失兩種意圖類別不同,它擁有五個主要的意圖類別。 犯罪意圖種類的縮減造成了很多影響。自從殺人行為只能被視為故意或過失,清律中擁有精細層級結(jié)構(gòu)的犯罪意圖——有區(qū)別的預(yù)謀和臨時起意、程度不同的疏忽大意和不計后果,都被壓縮成為兩種刑法意義上的主觀過錯。在清律當中,認真檢視犯罪人的主觀狀態(tài)對于確定犯罪意圖的準確級別以及相應(yīng)的準確罪名是至關(guān)重要的,但到了民國時期卻不再適用。此時尋找相應(yīng)的法律規(guī)范不再要求區(qū)分預(yù)謀殺人和臨時起意殺人,它們都被歸入同一法律條款之下,即一般故意殺人罪行為。即使根據(jù)清律,預(yù)謀殺人是殺人犯罪的一種獨立類型,且是最嚴重的類型,但在民國時期的法律中,預(yù)謀僅僅是量刑的眾多因素之一,而且這一因素并不比犯罪人的性格或受害人的態(tài)度重要。 此前的研究基本在錯誤的印象下進行,即認為中華帝制晚期的法律完全基于情境,而且缺乏抽象概念。確實,傳統(tǒng)觀點認為,基于情境的犯罪類別同基于概念的犯罪類別相互排斥,后者則是更先進和更高級的模式。因此,在清代到民國的轉(zhuǎn)型中,殺人罪的流變一直被視作進步的標志——它使中國法律從具體走向一般,從而更接近韋伯心目中理想的現(xiàn)代、理性的法律規(guī)范。然而,一旦我們理解了清代法律在處理抽象概念時的真實復(fù)雜程度,我們就會意識到,這種轉(zhuǎn)變實際上是一種限制。中國法律對主觀有責(zé)性的細致入微的處理方式——將抽象與具體交織在一起的方法——現(xiàn)在受到了限制。正如我們所看到的,民國時期的法院在使用新的、抽象的、但是有限的犯罪意圖種類時所遭遇的困難,在將清代的復(fù)雜方法運用于抽象概念時就會獲得明顯的緩解。這反過來又是對韋伯關(guān)于中國法律論斷的第三個支柱——專制國家與立法概念的復(fù)雜性水火不容的最后致命打擊。 延續(xù) 1911年的辛亥革命推翻了清王朝,隨之結(jié)束了帝制時代。1912年,中華民國宣告成立,然而數(shù)年之間,這個新生的共和國就支離破碎,取而代之的是一個持續(xù)到20世紀20年代末的破壞性的軍閥時期。此后,國民黨執(zhí)掌政權(quán),然而它的統(tǒng)治是脆弱的。1945年日本戰(zhàn)敗后,中國又陷入內(nèi)戰(zhàn),直到1949年中華人民共和國成立。 盡管在關(guān)于中國歷史的研究和教學(xué)中,1911年和1949年一直被視作傳統(tǒng)轉(zhuǎn)折點,但學(xué)者們認為,這種斷代只是沙灘上的劃痕,而非石碑上的銘刻。圍繞辛亥革命的學(xué)術(shù)研究表明,盡管在政治上,它不啻一場爆炸,但政權(quán)的更迭和王朝的終結(jié)并不等同于社會和文化的變革。1911年的事件也許是革命行動的起點,但如果革命行動有終點的話,它在幾十年后才會來臨(參見Mitter 2011)。 近些年來,同樣的關(guān)鍵性視角也在對于1949年的研究中打開。黃宗智(1995)提出了中國共產(chǎn)主義革命的另一種分期方式,即放棄1949年的分界點,以1946—1976年取而代之。利用這些時間點來構(gòu)建革命,不僅可以考慮到政治體制的變化,還能涉及“大規(guī)模結(jié)構(gòu)性變革”([美]黃宗智1995:106)。保羅·柯文(Paul Cohen)同樣指出“突破‘1949年’藩籬”的必要性([美]柯文1988:519;2003:131—147),須看到改革和自強的目標(盡管不一定始終如此)從最初的19世紀中期一直延續(xù)到20世紀末。正如柯文所指出的那樣,在一定程度上,1949年更多關(guān)乎解放話語(中國)和冷戰(zhàn)政治(西方),而非與過去在真正意義上的決裂。 盡管1911年和1949年的壁壘在政治、經(jīng)濟、性別和文化研究領(lǐng)域都有很大程度的下降,但直到20世紀90年代,它們?nèi)匀焕卫伟芽刂鴮τ谥袊傻难芯,對于法律的某些方面來說,這些壁壘至今依然存在。這一現(xiàn)象在很大程度上可以通過能夠被利用的文獻材料來解釋。從事中國法律研究的第一代學(xué)者只能依賴奏折、出版的案例集、法律草案及其評注、法律改革家的著作集。除了對中國臺灣一部地方案例集的研究產(chǎn)生過兩部作品外([美]包恒[Buxbaum]1971;Allee 1994),直到學(xué)者們開始訪問中國大陸的檔案館,他們才能夠超越官方對于中國法律體系的表達,從而探索法律在實踐當中的真正運作。比如白凱和黃宗智的著作([美]白凱、[美]黃宗智1994;[美]白凱1999;[美]黃宗智2001),都使用了比較的視角來研究清代和民國在民事正義體系方面的變革及連續(xù)。最近,這一比較的視角已經(jīng)擴展至1949年后的中國([美]黃宗智2010;叢小平2013,2014;[美]陳美鳳2015)。 然而,以往對于中國刑事法律的研究并沒有如此深入。無論是梅耶爾(1967)還是Joseph Cheng(1977),都沒有使用案例記錄,也沒有將他們的討論推進到1912年第一部中華民國刑法典頒布之際。由于材料來源和時間跨度的雙重局限,他們對法律改革過程的描繪使得人們對刑事法律的變化形成了過于刻板的印象。誠然,中國正義體系的諸多方面在20世紀初期經(jīng)歷了深刻變革。本書也強調(diào)了從帝制晚期到共和國時期,中國法律在處理抽象概念時的方法差異。盡管存在這些差異,本書仍將通過考察整個民國時期的刑法典和案例,將其與清代對照,論證清代與民國法律的延續(xù)性從某種程度上來說要大于這些變革。 通過對此后民國法典的考察,我們至少可以發(fā)現(xiàn)以下幾個延續(xù)性:1912年《中華民國暫行新刑律》的部分修改內(nèi)容在此后的《中華民國刑法》中被推翻,不只一處法律條文恢復(fù)了清律中的字句——1912年刑律中刪除的謀殺條款,被1928年刑法典重新引入(詳見第四章)。而且,通過考察民國時期的法律實踐,研究基層法院、上級法院和最高法院的判例,其他延續(xù)性也變得清晰可見。我們發(fā)現(xiàn),清代律例與民國法律的斷裂有時在實踐中并不成立,民國法官們的判決不時會映射出清律當中的內(nèi)容(詳見第五章)。此外,在法庭上,民國時期對傷害致死的刑事法規(guī)討論演化成為清律中斗殺的鏡像(詳見第二章)。這些向清代模式的轉(zhuǎn)變——民國時期對清律的復(fù)興——并不意味著是對“現(xiàn)代”的背離。相反,它們表明中國正在形成自己的現(xiàn)代化道路——這是一條反映了20世紀早期的文化與社會規(guī)則的道路。這條道路不僅承認從國外引進的部分重大變革具備優(yōu)勢,也承認中國在接受西方與韋伯模式之前的概念框架具備優(yōu)勢。 胡宗綺(Jennifer M. Neighbors),加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)歷史學(xué)(中國史研究方向)博士,師從黃宗智教授;現(xiàn)為普吉特灣大學(xué)(University of Puget Sound)歷史系教授。主要研究方向為中國傳統(tǒng)刑事法律。出版有專著A Question of Intent:Homicide Law and Criminal Justice in Qing and Republican China,Brill出版社2018年英文版。 景風(fēng)華,中國人民大學(xué)法學(xué)博士,師從黃宗智教授。現(xiàn)為四川大學(xué)法學(xué)院助理研究員。主要研究方向為中國法律史。在Modern China、《開放時代》、《法學(xué)家》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文多篇。 緒論 學(xué)術(shù)與法律中的傳統(tǒng)性和現(xiàn)代性 斷裂 延續(xù) 理論與實踐中的正義內(nèi)涵 各章內(nèi)容 材料來源 第一章 犯罪意圖譜系的底層:從過失殺到戲殺 清代的過失殺 民國時期的刑法 結(jié)論 第二章 概念與情境的結(jié)合:斗毆殺與故意傷害 帝制晚期的斗毆殺 民國時期的情形 結(jié)論 第三章 謀殺、恩典與犯意:清代的故意殺人罪 帝制晚期法典中的故意殺人罪 帝制晚期的案例 結(jié)論 第四章 有限的選擇:民國的故意殺人罪 民國法典中的故意 民國時期的案例 法庭程序和法律事實 結(jié)論 第五章 法庭審判的延續(xù):民國法院對清代規(guī)則的再造 清代的罪與刑 《中華民國暫行新刑律》:1912年 《中華民國刑法》:1928年,1935年 民國的法律實踐 結(jié)論 第六章 損害與賠償:觀念的變遷 中國帝制晚期的正義內(nèi)涵 清代殺人罪與傷害罪的民事責(zé)任 民國時期的民事責(zé)任:侵權(quán)行為 案例 結(jié)論 結(jié)語 附錄1 殺人罪的主要類型及其刑罰 附錄2 清代的標準刑罰條款 索引 參考文獻 譯后記
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